Право интеллектуальной собственности. Субъекты права интеллектуальной собственности

Подписаться
Вступай в сообщество «passport13.com»!
ВКонтакте:

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальные права) - это возможность обладателя интеллектуальной собственности по своему усмотрению использовать эту интеллектуальную собственность, распоряжаться ею, разрешать или запрещать ее использование неограниченному кругу третьих лиц, а также защищать свои имущественные и неимущественные права способами и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом.

Интеллектуальные права являются правами абсолютными. Развиваясь первоначально по модели классического права собственности, институты интеллектуальных прав ныне обособились и создали крупное подразделение (подотрасль) гражданского права. Отличие интеллектуальных прав от права собственности заключается в следующем:

1) Результаты интеллектуальной деятельности являются неимущественным благом. Интеллектуальные права существуют независимо от права собственности на материальный объект, в котором результаты интеллектуальной деятельности выражены.

2) Для интеллектуальных прав характерна срочность права и территориальность его действия.

3) У обладателя исключительного права отсутствует правомочие владения.

4) Объект исключительного права может быть использован одновременно неопределенным кругом лиц.

Следует различать интеллектуальные права в субъективном смысле (правомочия правообладателя) и в объективном смысле (совокупность норм об интеллектуальных правах).

Основные виды результатов интеллектуальной собственности:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) исполнение произведений;

3) фонограммы;

4) изобретения;

5) селекционные достижения;

6) интегральные микросхемы;

7) секреты производства (ноу-хау);

8) фирменные наименования;

9) товарные знаки и знаки обслуживания и другие.

134. Авторское право: понятие, субъекты, содержание, объекты

Идеи, концепции, принципы;

Методы, процессы, системы, способы;

Решения технических, организационных или иных задач;

Открытия, факты;

Языки программирования.

Авторы. Существует презумпция того, что лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором. В случае опубликования произведения анонимно или под псевдонимом, представителем автора произведения считается, по общему правилу, издатель, который в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление.

Гражданин считается автором с момента создания произведения. Создатель произведения признается автором вне зависимости от того, что произведение создано им по заказу или в порядке выполнения установленных для работника трудовых обязанностей (служебное произведение).

Раздельное: когда произведение состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, т.е. когда можно определить автора соответствующей части (например, главы настоящего учебника);

Нераздельное: когда произведение образует неразрывное целое, т.е. когда принадлежность отдельной части конкретному автору соавторами не указывается (например, романы братьев Стругацких).

Раздельное соавторство следует отличать от индивидуального авторства произведений, образующих составное произведение. При соавторстве "в результате совместной творческой деятельности создается произведение, характеризующееся единством формы и содержания либо необходимой внутренней связью двух и более форм, обусловленных единым содержанием (например, слова и музыка песни, танец и музыка в балете и т.д.)" (проф. М.Я. Кириллова).

Издатели. Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий принадлежит право использования таких изданий. Издатель вправе при любом использовании такого издания указывать свое наименование или требовать его указания.

Авторы и иные обладатели авторских прав (а также обладатели смежных с авторскими прав) могут объединяться в особые некоммерческие организации - организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами. Эти организации: а) выдают лицензии на использование переданных им в управление объектов, б) собирают вознаграждение за использование объектов по выданным лицензиям, в) собирают платежи за использование объектов, которое допускается без согласия правообладателей, г) распределяют полученные средства.

К 18 веку относится зарождение доктрины «промышленной собственности». Ее родоначальником можно считать Д. Боуфлера, который писал, что «дерево, выросшее в поле, менее, несомненно, принадлежит своему собственнику, чем идея - автору». Впоследствие слово «принадлежность» заменяется понятием «собственность» 12 .

Произошедшая подмена терминов надолго «сбивает» юридическую науку с истинного пути, заставляя ее отождествлять патентное право с вещным правом.

Положения теории промышленной собственности нашли свое отражение во вводной части первого французского патентного закона, провозгласившей, что «всякое изобретение или открытие есть собственность его автора»13 .

В России права автора на созданное им произведение во всех нормативных актах по авторскому праву 19 - начала 20 века, начиная с 1828 г., и в последующем (1830, 1887, 1911) трактовались как «право собственности, которым можно торговать». 14

Аналогичные нормы были закреплены в законодательстве Франции, США, Дании и других стран. Так, в законе об авторском праве Великобритании 1956 г. авторское право рассматривалось как право собственности. Автору предоставлялись те же права и средства защиты, что и собственнику вещи. Предусматривалась возможность полной или частичной передачи авторских прав. Частичная осуществлялась на основе исключительной лицензии. При этом собственник лишался права совершения тех действий, которые были предоставлены по лицензии другому лицу 15 .

В 19 веке сформировались основные подходы к пониманию интеллектуальной собственности.

Проприетарный подход, заключался в том, что авторское право относится к разновидности права собственности («литературная собственность»), другой - в том, что авторское право скорее является правом исключительным (имущественным), которое не относится к понятию вещного права и тем более не поглощается им.

Первый, так называемый, проприетарный подход (от лат. рroprietas - «собственность»), отождествляет право создателя на достигнутый результат с правом собственности лица, создавшего материальный объект. Его зарождение относят к возникновению гуманистической естественнонаучной теории во Франции в 18 веке, хотя некоторые этнографы полагают, что некое понятие интеллектуальной собственности существовало на самых ранних этапах истории. Так, уже в Древней Греции и Риме плагиат порицался как бесчестный поступок.

Французские философы 18 века обосновывали идею интеллектуальной собственности тем, что труд, в том числе труд творческий, порождает собственность. Во Франции впервые было закреплено понятие «умственной, духовной, интеллектуальной собственности». 17

Сущность проприетарной концепции прав на результаты творческой деятельности состоит в том, что, создавая какой-либо творческий объект, его автор (патентообладатель) становится собственником и приобретает права и обязанности аналогично собственнику материальных предметов, т.е. объектам интеллектуальной собственности предоставляется такой же правовой режим как и вещам.

Возникновение и существование рассматриваемой концепции объясняется как историческими, так и экономико-правовыми предпосылками. Проприетарная концепция прав на результаты интеллектуальной деятельности с момента ее возникновения и по настоящее время подвергается серьезной критике. Под влиянием этого происходит трансформация взглядов на объекты интеллектуальной собственности как на «собственность особого рода, которая требует специального регулирования ввиду ее нематериального характера» 18 .

Несмотря на то, что термин литературная и художественная собственность закрепился в действовавшем в 19 веке российском законодательстве и законодательстве ряда зарубежных стран, в юридической науке он просуществовал до 80-х годов 19-ого века, когда наряду с ним начал употребляться термин «авторское право». О данном термине упоминает в своих работах Г.Ф. Шершеневич19 , говоря, что авторские права - это права на «литературные, художественные и музыкальные произведения».

Поэтому в законодательстве того времени термин «литературная собственность» понемногу начинает приобретать другое значение. Изначального сторонники литературной собственности рассматривали его как вещную собственность, и в сущность термина «литературная собственность» уже закладывается понятие не вещных прав, а прав исключительных.

Юридическое значение исключительных прав точно определил Г.Ф.Шершеневич. Так как цель юридической защиты исключительных прав состоит в предоставлении «исключительной возможности совершения известных действий с запрещением всем прочим возможности подражания, то эти права могут быть названы исключительными. Исключительные права занимают место в системе абсолютных прав, рядом с вещными правами. Как вещное право является юридической возможностью пользования материальными вещами с устранением всех прочих от пользования теми же объектами, так и исключительное право представляет юридическую возможность совершения известного рода действий с устранением всех прочих от подражания. Пассивными субъектами исключительных прав являются все сограждане. Право возникает независимо от воли пассивных субъектов. Нарушителем права может быть каждый, позволивший себе подобные действия. Различие между вещными и исключительными правами заключается в их объекте».

В советский период понятие «интеллектуальная собственность» полностью отрицалось в связи с ее «буржуазной и эксплуататорской сущностью» и использовалось лишь при рассмотрении международно- правовых вопросов21 .

В тот период «право промышленной собственности» рассматривалось как право, защищающее интересы буржуазии, а «капиталистический патент - как весьма эффективный юридический инструмент, который используется предпринимателями в их конкурентной борьбе с целью завоевания доминирующего положения на рынках, получения сверхприбылей» 22 .

В действующем законодательстве логика запретительного и дозволительного принципов построена иначе, а именно: исключительное право включает в себя, прежде всего, право на использование охраняемых патентом объектов. Законодательство не устанавливает для правообладателя возможности прямого запрета другим лицам использовать созданное им изобретение.

Современная доктрина также признает двойственную природу авторских прав, выделяя имущественные и так называемые моральные права. «Моральные права автора, по сути дела, представляют собой права личности, потому что произведение является порождением этой личности. Личность создает наряду с правами собственности еще и неимущественные права, которые обладают всеми признаками личного права, что позволяет сделать вывод о смешанной природе авторского права, выделяя права, относящиеся к категории имущественных прав, а также права личности, относящиеся к категории неимущественных прав». 23

Другой подход к определению правовой природы прав на результаты творческой деятельности осуществляется сквозь призму категории исключительных прав. В юридической литературе существуют различные трактовки исключительного характера авторских прав: от понимания их как неотчуждаемых и неотторжимых от личности автора в течение всей его жизни до полного отрицания этого понятия24 .

Понятие исключительных прав берет свое начало из так называемой теории частноправовой монополии Рогэня 25 . Изучая правовую природу авторского права, он усматривал его сущность не в возможности пользования предметом, а в возможности воспрепятствовать всякому другому присвоение предмета, идеи. Под монополией он понимал невозможность пользоваться другим данной вещью как свойство, присущее всем абсолютным правам.

В действующем законодательстве и в современной науке гражданского права эта теория получила свое развитие. Сложившееся в настоящее время понимание исключительного характера авторских прав состоит в том, что принадлежащие создателю произведения авторские права препятствуют другим лицам использовать произведение, иными словами, обеспечивают их носителям правомочия на совершение различных действий (внесения изменений в произведение, его использования, получения вознаграждения и т.д.) с одновременным запрещением всем другим лицам совершать указанные действия.

Кроме того, исключительность рассматриваемых прав состоит в том, что права на результаты интеллектуальной деятельности связаны не с физическим или юридическим лицом вообще, а с конкретным субъектом - автором либо его правопреемником, являющимся исключительным носителем данных прав.

Понятие «интеллектуальная собственность» в Российской Федерации получило свое распространение в научном и правовом обороте в начале 90-х годов. Термин «интеллектуальная собственность» упоминается в статье 44 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

В международной практике понятие «интеллектуальная собственность» определено в Конвенции, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности - ВОИС 26 . Интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:

  • литературным, художественным и иным научным произведениям;
  • исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;
  • изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
  • научным открытиям;
  • промышленным образцам;
  • товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям;
  • защите против недобросовестной конкуренции;
  • а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и
  • художественной областях.

Приведенный в Конвенции перечень объектов интеллектуальной собственности и прав на них не является исчерпывающим, что подразумевает возможность возникновения прав, относящихся к новым объектам интеллектуальной собственности. В Российской Федерации правовой охране подлежат практически все перечисленные объекты, за исключением научных открытий и защите против недобросовестной конкуренции. В отношении открытий не может быть применен режим исключительных прав в силу их объективного существования и невозможности запрета третьим лицам не использовать в практической жизни сделанных открытий. Автор может приобрести право авторства и право на имя, а также на признание обществом и получение вознаграждения. Права на защиту от недобросовестной конкуренции охраняются в Российской Федерации с помощью норм законодательства о конкуренции и ограничении монополистической деятельности.

Вопрос о том, что представляет собой интеллектуальная собственность в современном понимании, в настоящий момент широко обсуждается в юридической литературе27 , и до настоящего времени наука не выработала единого подхода к его определению.

Применяемый в российском законодательстве термин «интеллектуальная собственность» скорее условен, чем несет какую-либо правовую нагрузку.

В соответствии со статьей 138 Гражданского Кодекса Российской Федерации интеллектуальной собственностью признается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг.

Такая формулировка законодателя приводит к тому, что понятие «интеллектуальная собственность» применяется одновременно и к объектам и правам. Различие между понятиями собственность и право собственности очевидно, но оно не затрагивает интеллектуальную собственность и право интеллектуальной собственности. Четкого разграничения между двумя последними понятиями в настоящее время не проводится.

На практике, даже суды иногда упоминают об интеллектуальной собственности как о разновидности материальной собственности. Так, например, при обосновании вопроса о подведомственности решения по протесту фирмы «Хьюблайн ИНК» (США) против регистрации товарного знака № 99074 «П.А.Смирнов и потомки в Москве» и товарного знака № 99075 «Торговый домъ Петра Смирнова и потомков в Москве» Президиум Верховного Суда РФ применил по аналогии нормы о вещном праве собственности. В частности, суд установил, что «в данном случае речь идет о защите права интеллектуальной собственности, к объектам которой относятся товарные знаки. В соответствии с ч. 2 ст. 10 Конституции РФ государство обеспечивает равную защиту всех форм собственности. Следовательно, судебная защита права собственности (в данном случае - права интеллектуальной собственности) должна равным образом гарантироваться и гражданам и организациям» 28 .

Таким образом, при решении данного спора Верховный Суд приравнял право интеллектуальной собственности к праву собственности как вещному праву.

Подобные примеры дают возможность сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует единое доктринальное понимание природы прав на результаты интеллектуальной деятельности, несмотря на то, что ст.ст. 128 и 138 ГК РФ говорят об исключительных правах на рассматриваемые объекты гражданского права.

Такое положение, с одной стороны объясняется «стремлением отечественных создателей различных творческих достижений иметь права на плоды своего труда, сходные с правами собственников имущества, вещей»29 , а с другой стороны, - влиянием публично-правового регулирования, в частности, иные отрасли права, например, финансовое право, объединяют одним правовым режимом в целях налогообложения нематериальные объекты, в том числе объекты интеллектуальной собственности, с материальными. Так, например, с товарных знаков и знаков обслуживания, ноу-хау, объектов патентных прав, внесенных в качестве вклада в уставный капитал или приобретенных иными способами, взимается налог на имущество предприятий 30 . Кроме того, при оценке нематериальных активов учитывается их износ.

Большинство проблем, возникающих на практике, обусловлены несовершенством законодательства об интеллектуальной собственности. Так, например, при установлении возможности отнесения интеллектуальной собственности как к разновидности имущества ГК РФ дает на этот вопрос два совершенно противоположных ответа. В статье 128 ГК РФ интеллектуальная собственность рассматривается как самостоятельный объект гражданских прав, отличающихся от имущества, имущественных прав. В то же время исключительные права на объекты интеллектуальной собственности включают в себя имущественные права на использование этих объектов и личные неимущественные права.

С другой стороны в статье 132 ГК РФ права на объекты интеллектуальной собственности входят в состав имущественного комплекса предприятия, состоящих из разных видов имущества, и признаваемого в целом недвижимостью. Ст. 1013 ГК РФ к объектам доверительного управления относит имущество, в состав которого входят исключительные права. Таким образом, законодатель не последователен в ответе на основной вопрос: что такое интеллектуальная собственность, исключительные права и как эти понятия соотносятся между собой и с понятием имущества.

Такое противоречие в действующем законодательстве вполне объяснимо. Так как законодатель в сущности смешал в одном понятии «интеллектуальная собственность» два разных: права на объекты интеллектуальной собственности и сами объекты - как имущество. В связи с этим возникает противоречие при определении взаимосвязанных друг с другом понятий «интеллектуальная собственность» (применяемое к объектам творческой деятельности - имуществу) и «право интеллектуальной собственности» (применяемое к правам на объекты творческой деятельности).

В соответствии со статьей 138 ГК РФ в понятие интеллектуальной собственности включены не только исключительные права, но и объекты этих исключительных прав. В международных договорах понятие интеллектуальной собственности и исключительных прав не отождествляется, что предусмотрено, например, статьей 2 Конвенции, учредившей ВОИС, статьей 54 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским сообществом понятие «интеллектуальной собственности» и «исключительного права» не идентичны. Как писала С.А. Чернышева: «...между исключительными правами и интеллектуальной собственность не может стоять знак равенства» 31 .

Объекты интеллектуальной собственности и объекты исключительных прав также не всегда совпадают. К объектам интеллектуальной собственности иногда относят объекты, на которые не распространяется режим исключительных прав, но являющиеся результатами творческой деятельности, например, секреты производства (ноу-хау). Некоторые ученые считают, что на ноу-хау распространяется особый режим исключительных прав.

Так, американский юрист П.Розенберг предлагал различать исключительные права де-юре и де-факто. «Исключительное право де-факто, по его мнению, означает, что для использования изобретателем созданного изобретения нет необходимости оформлять соответствующим образом свои права. Это право эффективно до тех пор, пока сущность изобретения и способы его использования сохраняются в тайне от других лиц. При отсутствии правоустанавливающего документа на изобретение любое лицо может использовать данное изобретение, если оно не прибегает при этом к противоправным способам его применения»32 .

К исключительным правам в целом не применима категория «де-факто», поскольку возникновение режима исключительных прав связано с наступлением определенных юридических фактов, регулируется соответствующими правовыми нормами и в ряде случаев обусловлено выполнением определенных формальностей.

Секреты производства (ноу-хау) - это неохраняемые объекты. На ноу-хау не существует исключительного права его разработчика или носителя. На ноу-хау существует лишь фактическая монополия. Иными словами, ноу-хау как таковое вообще существует до тех пор, пока подобная монополия сохраняется33 . Интеллектуальную собственность нельзя приравнивать к информации, так как в соответствии со статьей 128 ГК РФ, информация является самостоятельным объектом гражданского оборота, со своими особенностями правового регулирования.

Несмотря на разнообразие подходов в определении природы прав на результаты интеллектуальной деятельности, трактовки понятия «интеллектуальная собственность» и понятий, смежных с ним, нет сомнения, что природа прав на рассматриваемые объекты представляет собой особую категорию прав, отличных от вещных прав. Для них характерны следующие признаки:

1. Объектами интеллектуальной собственности являются нематериальные результаты, которым присущи следующие черты: они
не подвержены износу (амортизации), поддаются стоимостной оценке, могут быть выражены в объективной форме, ими может пользоваться неограниченный круг лиц.

В рамках данного понятия можно выделить следующие виды объектов интеллектуальной собственности:

  • объекты авторского права (произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных);
  • объекты смежных прав (фонограммы, исполнения, постановки, передачи);
  • объекты патентных прав (изобретения, полезные модели и промышленные образцы);
  • средства индивидуализации предпринимателей, продукции, работ и услуг (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров);
  • нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и др.).

Далеко не все из перечисленных объектов являются результатами интеллектуальной деятельности. Элемент творчества присущи в основном объектам авторских и патентных прав, а также в какой-то степени исполнениям и в некоторых случаях, средствам индивидуализации предпринимателей. Понятие объекта исключительных прав является более широким, поскольку многие объекты не являются результатами интеллектуальной деятельности, а в какой-то степени производны от них, но имеют аналогичную природу прав (исключительные права).

2. Абсолютный характер исключительных прав. Теория исключительных прав состоит в том, что первичное полномочие на
объект творческой деятельности принадлежит одному лицу и закон, охраняющий это право, запрещает неправомерно пользоваться правами интеллектуальной собственности другим, преследует нарушителей и предусматривает по отношению к ним санкции.

3. Сложная юридическая конструкция, включающая в себя личные (моральные) и возникающие на их основе имущественные права.

4. Возможность совершения различных действий, связанных с созданным объектом (в том числе по его использованию) с
одновременным запрещением всем другим лицам совершать какие-либо действия с данным объектом, за исключением случаев, специально предусмотренных в законе.

5. Срочность исключительных прав.

6. Территориальный характер 34 .

7. Особая специфика возникновения и прекращения (например, для возникновения исключительных прав на изобретение необходима
подача заявки в соответствующие органы и выдача патента, а для возникновения авторских прав достаточно чтобы произведение,
созданное в результате творческой деятельности, было выражено в объективной форме).

8. Исключительные права основываются на законе, а не на фактической монополии.

Таким образом, объекты интеллектуальной собственности включают в себя не только объекты исключительных прав, но и другие объекты, созданные в результате творческой деятельности человека, в частности ноу-хау, правовой режим которого также будет рассматриваться в данном курсе.

Понятия «интеллектуальная собственность» и «право интеллектуальной собственности не являются тождественными». Эти категории не являются вещно-правовыми понятиями и на правоотношения, возникающие в данной сфере, нельзя распространять нормы о вещной собственности.

Исторически сложилось две традиционные группы объектов интеллектуальной собственности: объекты авторских прав и объекты промышленной собственности. Для первой группы характерно то, что созданные авторами произведения не могут повторяться, они являются результатом творческой деятельности и в них охраняется прежде всего неповторимая форма. В связи с этим авторские права не требуют какой-либо специальной регистрации и возникают в силу создания самого объекта и придания ему какой-либо человеко доступной формы. Объекты промышленной собственности в принципе повторяемы. Разные люди могут создать одно и то же изобретение, пожелать использовать одно и то же обозначение для своих товаров. В связи с этим для возникновения исключительных прав на них необходимо государственное признание первенства автора, его прав, что выражается путем государственной регистрации соответствующего объекта. Таким образом, права на объекты патентного права и средства индивидуализации предпринимателей, которые входят в число объектов промышленной собственности возникают с момента государственной регистрации.

За последнее время появились новые объекты интеллектуальной собственности, которые не подпадают под вышеуказанные категории объектов. Их правовой режим отличается от традиционных. К ним относятся доменные имена, топологии интегральных микросхем, ноу-хау. Такие объекты можно назвать нетрадиционными объектами интеллектуальной собственности.

Понятие «интеллектуальная собственность» имеет три значения:

  • во-первых, это совокупность отношений между людьми по поводу нематериальных благ, являющихся результатами
  • интеллектуальной деятельности или производными от них;
  • во-вторых, это собирательное понятие, относящееся к результатам интеллектуальной деятельности человека (объекты интеллектуальной собственности);
  • в-третьих, в широком смысле (которое имел ввиду законодатель в Гражданском кодексе РФ) - это объекты и права на них.

Понятие «право интеллектуальной собственности» может рассматриваться в объективном и субъективном смыслах. В объективном смысле как подотрасль гражданского права, включающая в себя нормы права, регулирующие и защищающие права граждан и юридических лиц на результаты интеллектуальной деятельности. В субъективном смысле слова - это исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые включают в себя исключительные правомочия осуществлять самому, разрешать и запрещать другим лицам их использование различными способами, за исключением случаев свободного использования, предусмотренных законом.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности включают в себя две группы прав. Первая - личные неимущественные права: право авторства, право на имя, право на защиту репутации, которые не могут отчуждаться от личности автора, и право на обнародование (отзыв), которое может переходить по наследству. Вторая группа - имущественные права на использование результатов интеллектуальной деятельности, которые должны входить в состав имущества, предусмотренного в ст. 128 ГК РФ и соответственно в состав предприятия (ст. 132 ГК РФ).

Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, охраняемые законом

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ интеллектуальной собственностью признаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Следует отметить, что понятие интеллектуальной собственности, введенное в части четвертой ГК РФ, претерпело серьезные изменения по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Так, в предыдущей редакции ст. 128 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимались не только собственно результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, но и исключительные права на них. В настоящее время исключительные права выведены за пределы понятия «интеллектуальная собственность». Безусловно, это придает определенность самому понятию, поскольку из его содержания исключаются разные по своей природе явления: сами результаты интеллектуальной деятельности и права на них. В то же время новое определение понятия интеллектуальной собственности не соответствует нормам международного права. Так, в соответствии со ст. 2 (viii) Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г., участницей которой является и Российская Федерация, «интеллектуальная собственность» включает в себя и результаты интеллектуальной деятельности, и права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. В связи с этим приходится усомниться в соблюдении принципа приоритета норм международного права перед национальным законодательством.

Интеллектуальная собственность включает результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. К результатам интеллектуальной деятельности, перечисленным в ст. 1225 ГК РФ, относятся произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау). Нужно сказать, что далеко не все результаты интеллектуальной деятельности являются творческими. Если написание романа или научной статьи действительно требует творческих усилий, то создание фонограммы является техническим процессом и к творчеству не имеет никакого отношения. Секретом производства может называться не только солидная научная разработка, но и информация о свойствах объекта промышленного производства. Таким образом, результат интеллектуальной деятельности включает результаты творческого и нетворческого характера. Среди средств индивидуализации в ГК упоминаются фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Фирменное наименование используется юридическим лицом при осуществлении предпринимательской деятельности, позволяя выделить его среди иных участников гражданского оборота. Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров, коммерческое обозначение применяются для того, чтобы выделить на рынке производимую продукцию или предприятие. Таким образом, средства индивидуализации могут обозначать как субъекта гражданских правоотношений, так и объект гражданских прав.


В международном праве объекты интеллектуальных прав принято подразделять на две группы. В первую – входят объекты авторского права и смежных прав: литературные, художественные и научные произведения, исполнения, звукозаписи, радио- и телепередачи. Ко второй группе в соответствии со ст. 1 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, указания происхождения, наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции, иначе называемые объектами промышленной собственности (промышленных прав). Очевидно, что пресечение недобросовестной конкуренции, называемое в данной Конвенции в качестве объекта интеллектуальных прав, на самом деле представляет собой способ охраны прав на результат интеллектуальной деятельности, а не сам результат такой деятельности.

Интеллектуальная собственность охраняется законом. Однако это относится не ко всем результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Правовая охрана предоставляется только тем объектам, которые перечислены в ст. 1225 ГК РФ. Иные результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации законом не охраняются. В отличие от ранее действовавшего законодательства, правовая охрана теперь не предоставляется научным открытиям, рационализаторским предложениям. В юридической литературе такое положение дел оправдывается тем, что научные открытия не охраняются по международному праву и праву иностранных государств. Кроме того, научные открытия и рационализаторские предложения могут охраняться в настоящее время в качестве секрета производства (ноу-хау). Для этого достаточно ввести режим тайны в отношении информации о научном открытии или рационализаторском предложении. Действительно, тем самым защищаются имущественные интересы правообладателя, однако нематериальные интересы создателя в признании его научного вклада в развитие науки или производства остаются при этом без внимания. Реализация права авторства в условиях, когда полученная разработка является секретом производства, практически невозможна. Нацеленность современного интеллектуального права на обеспечение, прежде всего, экономических интересов участников гражданского оборота сделала попросту ненужной охрану тех результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых функция гражданского права состоит только в защите нематериальных интересов личности.

Одним из субъектов, которому принадлежат права на результат интеллектуальной деятельности, является его автор. Автором признается гражданин, чьим творческим трудом был создан объект интеллектуальной собственности. Если лицо не внесло творческого вклада в создание этого результата, то оно автором не является. Например, для того чтобы придумать фирменное наименование или товарный знак не требуется каких-то серьезных усилий, сопоставимых с творческими затратами изобретателя, писателя или художника. Поэтому создатели средств индивидуализации авторами не признаются. По этой же причине не могут быть авторами результата интеллектуальной деятельности, граждане, оказавшие автору техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ (ст. 1228 ГК РФ).

Кроме автора, обладателями прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации могут быть физические, юридические лица, публично-правовые образования. Лицо может стать правообладателем в случаях и по основаниям, установленным законом. Например, права могут перейти к лицу в порядке универсального правопреемства (по наследству, в результате реорганизации юридического лица) или в результате обращения взыскания на имущество правообладателя. Кроме того, статус правообладателя можно приобрести на основании договора, по которому данные права предоставляются. Такими договорами, в частности, являются договор об отчуждении прав на объект интеллектуальной собственности, по которому правообладатель полностью передает все права другому лицу в полном объеме, и лицензионный договор, на основании которого лицо получает от правообладателя определенный объем прав на установленный в договоре срок.

В ГК РФ называются и другие субъекты: организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами, патентные поверенные (ст. ст. 1242, 1247 ГК РФ). Эти лица лишь содействуют правообладателям в осуществлении и защите принадлежащих им прав, поэтому они не относятся к числу субъектов, которым принадлежат интеллектуальные права. В некоторых предусмотренных законом случаях в отношениях, складывающихся по поводу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, непосредственно участвуют органы государственной власти. Основные функции в данной сфере в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 299 осуществляются Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Так, данная служба организует прием заявок на объекты интеллектуальной собственности, их регистрацию и экспертизу; выдает патенты РФ на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства РФ на товарный знак, знак обслуживания, на право пользования наименованием места происхождения товара, на общеизвестный в РФ товарный знак, свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем. Этой службой также осуществляется ряд других полномочий в указанной сфере деятельности.

Глава 1. Понятие права интеллектуальной собственности. Глава 2. Авторское право. §1. Понятие авторского права. §2. Объекты авторского права. §3. Субъекты авторского права. $4. Права авторов. Глава 3. Институт смежных прав. Глава 4. Зашита авторских и смежных прав. Глава 5. Патентное право. Глава 6. Права интеллектуальной собственности на средства индивидуализации §1. Право на фирменное наименование. §2. Право на товарный знак и знак обслуживания.

Глава 1. Понятие права интеллектуальной собственности.

С 1 января 2008 года введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса, посвященная интеллектуальной собственности.

Гражданский кодекс РФ предусматривает результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации как один из видов объектов гражданских прав (см. ст. 2, 128, 1225 ГК).

Вводя понятие интеллектуальной собственности в гражданский оборот, Гражданский кодекс Российской Федерации воспринял международно-правовую доктрину и доктрину развитых капиталистических государств. В 1967 году в Стокгольме принята конвенция «Об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности» (ВОИС), участником которой является и Россия.

Понятие интеллектуальной собственности складывается из следующих признаков:

1. Наличие особого объекта, каковым является творения чело-
веческого разума (интеллекта).

2. Охраняется результат творчества, который, как правило, может быть представлена на материальном носителе или должен иметь объективную форму выражения.

3. Обладает свойством воспроизводимости;

4. Исключительность права на результаты творческой деятельности - оно защищается против любого и каждого (абсолютное право).

В соответствии со Стокгольмской конвенцией о ВОИС и четвертой

частью ГК выделяются виды интеллектуальной собственности :

науки, программы ЭВМ и базы данных;

Патентное право (охраняет права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы);

Права на средства индивидуализации участников гражданского оборота (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и наименования места происхождения товара, коммерческое обозначение).

Объектами интеллектуальной собственности являются также топологии интегральных микросхем и селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау).

Нельзя не отметить условность понятия «интеллектуальная собственность».

Российская правовая традиция понятие собственности отождествляет с вещным правом.



Интеллектуальную собственность объединяет с традиционной вещной собственностью их абсолютный характер, что и обусловило выбор терминологии «собственность» по отношению к результатам творческой деятельности.

В остальном же интеллектуальная собственность кардинально отличается от вещной собственности:

Ее объект не вещь, а информация (т.е. нематериальное благо);

Эти объекты не потребляются в процессе использования;

В отличие от права собственности права авторов ограничены
во времени и в пространстве;

Право на творческий результат неразрывно связано с личностью создателя (в отличие от вещной собчтвенности);

Им присущи иные (по сравнению с вещной собственностью) правовые средства защиты.

Права на результаты творческой деятельности - это права «особого рода» (sui generis), которые находятся за рамками классического деления гражданских прав на вещные (собственность), обязательственные, личные. Им присуща двойственная природа (сочетание специфических личных прав и имущественных прав).

Определение. Авторское право - это институт гражданского права, который регулирует отношения, связанные с творческой деятельностью человека по созданию интеллектуальных произведений в сфере литературы, искусства и науки.

Каковы признаки творческой деятельности, творчества:

1. Создание нового, т.е. ранее не существовавшего.

2. Создание нового в результате человеческой деятельности, а не естественного порождения природы, ибо творит (создает) не только человек, но и природа.

3. Создание человеком нового в духовной сфере, в результате интеллектуальных усилий, а не любой созидательной деятельности человека, ибо человек создает новое и в результате физического труда в материальной сфере.

4.Духовная деятельность человека должна быть производящей, то есть продуктивной, первичной - впервые создающей новое, подобного которому ранее не было. Воспроизводящая (репродуктивная) деятельность не относится к творческой деятельности в смысле предмета авторского права (например, перепечатка рукописи, копия картины и т.п.)

5.Духовная производящая деятельность должна заканчиваться результатом - созданием нового произведения, имеющего внешнее выражение.

6.Коммуникационностъ - возможность доведения ее результатов до широкого и неопределенного круга лиц. Авторское право касается особых форм творчества, которые распространяются средствами массовых коммуникаций: печатные публикации, компьютерные системы хранения и использования информации и т.п.

7. В предмет авторского права входят отношения, регулирую
щие творческую производящую деятельность в сфере литературы,
искусства и науки,
и не включаются отношения, связанные с техни-
ческими решениями (изобретения и т.д.)

8. Результаты духовного творчества в сфере авторского права не
требуют официального признания.

Творческая деятельность (творчество) не может быть предметом правового регулирования, ибо право не способно непосредственно воздействовать на сам процесс творчества, которое является особой субъективной внутренней духовной интеллектуальной деятельностью человека.

Отношения, связанные с творческой деятельностью, - это отношения по поводу ее результатов:

Установление правового режима результатов творчества, т.е. использования, распространения произведений;

Вопросы вознаграждения.

Однако нормы международного права имеют приоритет. Наша страна является участницей международных конвенций: с 1973 года -Женевской всемирной конвенции об авторском праве; с 1995 года - Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений.

Первый признак. Произведение должно быть творческим, т.е. должно являться результатом творческой деятельности. Творчество - это интеллектуальный процесс, направленный на создание нового.

Творческий характер произведения означает, что оно является новым по сравнению с ранее известными произведениями.

Новизна может выражаться и в новом содержании, и в новой форме произведения. Использование ранее известного содержания, темы само по себе не исключает новизны. Таких примеров немало в истории литературы, искусства. Великий Шекспир брал темы для ряда своих трагедий из произведений античных авторов. Из рассказа известного юриста А.Ф. Кони о присяжном заседателе, узнавшем в подсудимой обманутую им в юности девушку, вырос роман Л.Н. Толстого «Воскресенье». Сам Толстой Л.Н. назвал этот роман «коневской повестью». Драма «Живой труп» была создана Толстым Л.Н. по материалам судебного дела. В этих случаях мы имеем новую форму произведения при известном ранее содержании.

Творчество должно быть воплощено в какой-либо объективной, т.е. материальной форме, быть доступным восприятию другими людьми, их органами чувств.

Формы выражения произведения: письменная, устная, исполнение, изображение (рисунок, картина, кинофильм и т.п.), объемно-пространственная (скульптура, макет и т.п.).

Не имеют значения достоинства и назначение произведения, способ его выражения.

Творческое произведение становится объектом авторского права с момента его создания (выражения в объективной форме).

Исключения.

Не являются объектами авторского права: официальные доку-
менты (законы, судебные решения и т.п.), государственные симво-
лы и знаки (флаги, ордена и т.п.); произведения народного творче-
ства; сообщения о фактах и событиях, имеющие информационный
характер (ст.1259 ГК).

которые истек. Они переходят в общественное достояние (ст. 1282 ГК).

1) произведения автора страны не участвующей во Всемирной конвенции об авторском праве и не заключившей с Россией договор по авторскому праву, если эти произведения обнародованы за пределами территории России. Но произведение считается обнародованным путем опубликования в Российской Федерации, если в течение тридцати дней после даты первого опубликования за пределами территории Российской Федерации оно было опубликовано на территории Российской Федерации; 2) произведения автора страны, участвующей в Конвенции, но обнародованного за рубежом до 27 мая 1973 года - дня присоединения СССР к конвенции или до даты присоединения этой страны к Конвенции.

Оригинальные - а) это произведения, при создании которых не были использованы другие произведения; б) Оригинальными также являются произведения, в которых форма является оригинальной, а содержание (или часть его) заимствована из других произведений.

2) Производные - это произведения, представляющие собой переработку другого произведения или его перевод. При этом должны быть соблюдены определенные правила: отсылка к использованному произведению, а если производное произведение является зависимым (т.е. в нем используется другое охраняемое авторским правом произведение), требуется получить согласие автора используемых в нем произведений.

2. Не имеет значение состояние дееспособности. Авторами могут быть и несовершеннолетние, и недееспособные.

3. Граждане Российской Федерации признаются авторами независимо от места нахождения произведения.

Иностранные граждане тоже признаются субъектами авторского права в России. Однако имеет значение, находится ли произведение в какой-либо объективной форме на территории России. Если этого нет, т.е. произведение автора находится на территории другого государства, авторство иностранного гражданина признается в России лишь при наличии международного договора с этим государством или присоединения его к общей конвенции, в которой состоит Россия.

4. Не имеет значения официальное признание, не имеет значения и обнародование произведения. Создатель произведения признается автором с
момента создания произведения.

5. Не имеет значения и достоинства произведения, его ценность.

6.Автору принадлежат все авторское права. Кроме того, есть особое авторские права, которые могут принадлежать только автору: это право авторства, право на авторское имя, право на отзыв, право доступа к произведениям изобразительного искусства.

Необходимые условия соавторства: 1)совместное участие в создании произведения двух или более лиц; 2) творческий характер участия каждого и 3) соглашение между ними (волеизъявление каждого на соавторов независимо от формы). Недопустимо принудительное соавторство, в том числе и посмертное.

При делимом может быть распоряжение общим произведением (с согласия всех соавторов), а также распоряжение каждым соавтором созданной им частью. Примером является учебник, созданный несколькими авторами.

При неделимом же соавторстве - произведение образует неразрывно целое, авторство является совместным, так как части не выделяемы - возможно лишь совместное распоряжение всем произведением. Пример неделимого соавторства книги Ильфа и Петрова «Золотой теленок», «Двенадцать стульев».

Виды производных субъектов.

2. Пользователи - это другие правопреемники отдельных авторских прав, т.е. получающие их по договорам: издательства, театры и другие зрелищные организации, изготовители аудиовизуальных произведений (киностудии, телестудии). Они осуществляют опубликование, распространение произведения. (ст. 1285-1290 ГК).

3. Работодатели - являются субъектами отдельных авторских прав использования на служебные произведения, т.е. созданные по заданию работодателя и входящие в рамки трудовых служебных обязанностей автора (ст. 1295 ГК).

4. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования - в случаях, указанных в ст. 1298 ГК РФ.

Они характеризуются следующими признаками:

1. Личные права не имеют материального (экономического содержания).

2. Абсолютный характер (защищаются от любого лица).

3. Неотчуждаемость (не могут быть переданы другим лицам и не могут перейти к другим лицам в силу закона), как правило.

5. Бессрочность основных личных прав: права авторства, права на авторское имя.

- Право авторства . Это право гражданина на признание автором произведения. Оно возникает в силу самого факта создания произведения, не требуется специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей. Это право является бессрочным (ст. 1265 ГК).

При издании анонимного произведения или произведения под псевдонимом представителем интересов автора является издательство (ст. 1265 ГК).

- Право на неприкосновенность произведения включает в себя обеспечение неприкосновенности произведения, недопущение его искажений и изменений (ст. 1266 ГК).

- Право ан обнародование - это право на первичной выпуск произведения в свет, доведение его до всеобщего сведения, предание гласности - т.е. совершение действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения (ст. 1268 ГК). Такое первичное опубликование может быть осуществлено различными способами: посредством издания, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или иным способом.

II. Исключительные, т.е. имущественные права авторов (ст.ст. 1229, 1270 ГК).

1. Право на воспроизведение . Это право на изготовление одного или большего числа экземпляров произведений в любой материальной форме.

2. Право на распространение . Это право пускать экземпляры произведения в гражданский оборот, отчуждение оригинала или экземпляров.

3. Право на импорт оригинала или экземпляров в целях распространения.

4. Право на публичный показ.

5. Право на публичное исполнение.

6. Право на передачу в эфир, т.е. право на радио – телевизионную трансляцию.

7. Право на сообщение произведения для всеобщего сведения по кабелю.

8. Право на перевод.

9. Право на другую переработку (обработка, экранизация и др.).

10. Право на реализацию архитектурного, дизайнерского проекта.

11. Право на доведение до всеобщего сведения (доступ в интерактивном режиме).

Все эти права другие лица могут реализовать лишь с согласия автора. В противном случае их действия квалифицируются как нарушение прав автора. Если правомерно опубликованное произведение было введено в гражданский оборот путем его продажи или другого отчуждения, дальнейшее распространение допускается без согласия автора и выплаты гонорара.

Исключения. В некоторых случаях, указанных в законе, допускается свободное использование произведений (т.е. без его согласия автора), но с обязательным указанием автора и источника (например, цитирование) и без выплаты вознаграждения автору (ст. 1273- 1280).

Имущественным правом является также право на вознаграждение (авторский гонорар), размер которого определяется договором, а закон устанавливает лишь его минимальный размер.

2. Право доступа к произведению изобразительного искусства. Оно закрепляет право тех авторов произведений изобразительного искусства, которые не являются собственниками оригиналов своих произведений. Это право заключается в том, что автор может требовать, чтобы его допустили к оригиналу своего произведения для снятия с него копий (воспроизведения). Право доступа прекращается в момент смерти автора.

3. Право следования (ст. 1293 ГК). – это право автора на получение от продавца произведения изобразительного искусства процентных отчислений от цены перепродажи (в случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства – при каждой перепродажи оригинала, в которой в качестве продавца, покупателя или посредника участвует галерея, художественный салон, магазин или иная подобная организация).

Глава 3. Институт смежных прав.

Это институт, который регулирует интеллектуальные права, смежные с авторскими, является видом интеллектуальной собственности, который содержит нормы, охраняющие интересы исполнителей, производителей фонограмм и организаций радио и телевещания, изготовителей баз данных и публикаторов.

Этот институт гражданского права тесно связан с институтом ав торского права. Нормы о смежных правах регулируют общественные отношения, связанные с особым видом творчества, обеспечивающим распространение произведений литературы и искусства путем исполнения, записей, опубликования.

Признаки объектов смежных прав:

1.Они являются творческими, направлены на создание интеллектуальных, нематериальных духовных произведений;

2.Однако их творческий характер отличается от творчества авторов, оно- иной формы и степени. Субъекты смежных прав не рассматриваются как авторы используемых или записываемых произведений;

3.Эти отношения выполняют функцию по оказанию помощи авторам в распространении результатов их интеллектуального творчества;

4.Это отношения соседствующие, примыкающие к авторским. Ибо содействуют их реализации;

5.Их роль своего рода «посредническая» - между автором и широкой аудиторией;

6.В этих отношениях участвуют лица, обладающие особыми профессиональными качествами и творческими способностями (которых у авторов, как правило, нет), дающими возможность передать, представить произведение в такой форме, которая делает произведение в наибольшей степени доступным для широкой аудитории (например, пьеса, песня исполняются на сцене, а затем могут быть распространены в виде записей или переданы по радио или телевидению);

7.Обеспечивают возможность воспроизведения перед неограниченным и неопределенным кругом лиц;

8.Эти произведения являются вторичными по отношению к авторским, ибо обеспечивают, закрепляют использование произведений, созданных другими лицами, - авторами.

9.Зависимость от авторских произведений, так как они могут появиться лишь при наличии творческого авторского произведения (если нет авторского произведения, то нет и исполнителя, режиссера, дирижера, так как нечего исполнять);

Они зависимы и в том смысле, что не должны искажать творчество автора: особенности, индивидуальность исполнения, не могут «посягать» на сущность авторского произведения (не «Я» исполняю Чайковского», а «я исполняю Чайковского»).

2. Субъекты смежных прав.

К ним относятся исполнители, изготовители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания, изготовители баз данных и публикаторы.

1. Исполнители - это актеры, музыканты, певцы, танцоры, режиссеры,

дирижеры.

Они признаются в России субъектами смежных прав при совокупности следующих условий: 1) исполнитель должен быть гражданином Российской Федерации; 2) исполнение или постановка впервые должна произойти на территории России; 3) исполнение должно быть записано на фонограмму, включено в передачу в эфир или по кабелю (т.е. должно быть зафиксировано в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств.

Автор исполнения – это гражданин, творческим трудом которого, создано исполнение (ст. 1313 ГК). Исполнение должно быть выражено в форме, допускающей воспроизведение и распространение исполнения с помощью технических средств.

2. Изготовители фонограмм – граждане России или российское юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственностьза первую звуковую запись исполнения или иных звуков, либо отображений этих звуков.

3. Организации эфирного или кабельного вещания. Они являются субъектами смежных прав, если организация имеет официальное местонахождение на территории России и осуществляет передачу с помощью передатчиков, расположенных на территории России, а так же в иных случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

4. Изготовители баз данных (ст.1333 - 1336 ГК).

5. Публикаторы (ст. 1337 - 1344 ГК).

Глава 4. Патентное право

1. Понятие патентного права.

Определение. Это институт гражданского права, который регулирует отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Правовое регулирование. Ст. 1356-1407 ГК.

Объекты патентного права связаны с естественными законами материального мира, они не отражают индивидуальность их создателя в такой степени как объекты авторского права.

В силу этого объекты технического творчества повторимы,
они могут быть созданы независимо друг от друга, самостоятельно
разными лицами и поэтому требуют формального официального
закрепления приоритета.

Кроме того, результаты интеллектуальной деятельности, охра
няемые патентным правом, направлены на решение практических
задач, они имеют прикладное значение.

2. Объекты патентного права.

Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Изобретение - это техническое решение задачи, отличающееся следующими признаками: 1) существенная новизна; 2) изобретательский уровень; 3) промышленная применимость.

Виды изобретений: устройство, способ работы, вещество, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, способ (процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Не являются изобретениями открытия, а также научные теории, математические методы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, программы для электронных вычислительных машин и др., а также решения, противоречащие принципам гуманности, морали, общественным интересам (ст. 1349, 1350 ГК).

Изобретения охраняются патентом.

Патент - это охранный документ, который удостоверяет авторство изобретателя, исключительные права его обладателя и приоритет изобретения.

Для получения патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявка, которая должна содержать заявление, описание изобретения, формулу изобретения (она выражает его сущность), чертежи, реферат.

После проведения экспертизы принимается решение о выдаче патента. Срок действия патента - 20 лет. Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления заявки о выдаче патента.

Полезная модель - это техническое решение, относящееся к устройству - конструктивные выполнения средств производства и предметов потребления и их составных частей. Она должна быть новой и промышленно применимой. Полезная модель оформляется патентом, который выдается на 10 лет.

Промышленный образец - это художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид, т.е. дизайн. Он должен быть новым и оригинальным. Промышленный образец обеспечивает слияние утилитарной и художественной сторон изделия, он оформляется патентом, срок которого 15 лет. Существенными признаками промышленного образца являются форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Не могут быть объектами патентных прав решения, противоречащие

общественным интересам, принципам гуманности и морали - в частности способы клонирования человека и др. (ст. 1349 ГК).

3. Субъекты патентного права.

Патентообладатель - лицо, имеющее исключительное право на использование изобретения. Патентообладателем может быть сам автор, работодатель (при служебных изобретениях), лицо, указанное автором в заявке на выдачу патента, правопреемник, договорный патентообладатель - любое физическое или юридическое лицо на основании возмездного договора об уступке патента, зарегистрированного в установленном порядке

Патентообладателями в отношении служебных разработок признаются работодатели, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (ст. 1370 ГК).

Лицензиат- любое лицо, не являющееся патентообладателем, получившее, по лицензионному договору разрешение патентообладателя использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец в установленных договором пределах и за плату.

Различаются три вида лицензий - исключительная, неисключительная и открытая.

Лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в противном случае он считается недействительным.

Особыми субъектами права не использование изобретения, полезной модели и промышленного образца являются преждепользователь и принудительный лицензиат. Они могут использовать изобретение без согласия патентообладателя.

Преждепользователь- это лицо, которое до даты приоритета (до подачи заявки другим лицом) самостоятельно создало независимо от автора тождественное изобретение, полезную модель или промышленный образец и добросовестно его использовало. Преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование объекта патентного права, но без расширения объема использования.

Принудительным лицензиатом может быть любое лицо при отказе патентообладателя заключить с ним договор, если сам патентообладатель в течение четырех лет не использовал или недостаточно использовал изобретение, а также промышленный образец, полезную модель – в течении трех лет со дня выдачи патента.

Такая лицензия предоставляется по решению суда (ст.1362 ГК).

Глава 5. Защита интеллектуальных прав (ст. 1250 – 1254, ст.ст.1406, 1407 ГК).

Неимущественные способы:

2)восстановление положения, существовавшего донарушения права (например, устранение искажений, допущенных при издании произведения);

3)прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Имущественные способы:

1)возмещение убытков (как реального ущерба, так и упущенной выгоды) или выплаты компенсации вместо возмещения убытков, размер которой определяется судом.

2)Кроме того, допускается компенсация морального вреда - при нарушении личных неимущественных прав автора.

3)конфискация контрафактных экземпляров произведения или фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения.

Защита любых интеллектуальных прав осуществляется независимо от вины (ст.1250 ГК), а на защиту неимущественных прав не распространяется исковая давность (ст.208 ГК).

Закон различает защиту личных неимущественных прав и защиту исключительных (имущественных) прав.

Гражданский кодекс (ст. 1253 ГК) устанавливает особо строгую ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за неоднократное или грубое нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (ликвидация юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя).

Глава 6. Права интеллектуальной собственности на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг

l. Право на фирменное наименование (1473 – 1476 ГК).

Фирменное наименование - наименование, под которым коммерческое юридическое лицо выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других участников.

Цель: предотвращение параллельного неправомерного использования.

Фирменное наименование должно удовлетворять следующим требованиям:

1. указание на организационно-правовую форму (общество с ограниченной ответственностью, полное товарищество, казенное предприятие и т.п.);

2. его тип (форма собственности, на которой основано: государственное, муниципальное, частное);

3. род деятельности (производственное, торговое, учебное ит.п.);

4. собственно наименование (например, ООО "Орхидея");

5. оно должно быть новым и отличным от уже используемых;

Субъекты: коммерческие юридические лица (ст.ст. 54,1473 ГК РФ).

1.Возможность выступления в гражданском обороте - совершение сделок и иных юридических действий под этим наименованием.

2.Возможность защищать под этим наименованием свои имущественные и неимущественные права.

3.Право требовать от всех третьих лиц воздержания от неправомерного использования этого наименования.

4.Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования) не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК).

5.Обязанность- должен выступать только под собственным наи-
менованием.

Признаки права на фирменное наименование:

1.Исключительность - монополия права на реализацию (в полном объеме - только обладателем этого права).

2.Абсолютность - действует в отношении всех других лиц.

3.Оно имеет неимущественное и имущественное содержание:

Неимущественное - в аспекте связи с деловой репутацией.

Имущественное - в аспекте влияния на имущественное положение, которое зависит от авторитета фирменного наименования, отношения к нему) участников гражданского оборота. Его нарушение может повлечь взыскание причиненных убытков

4. Возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается при прекращении юридического лица.

5. Экстерриториальность - охраняется на всей территории РФ и на основании Парижской конвенции по охране промышленной собственности - во всех странах, являющихся ее участниками.

← Вернуться

×
Вступай в сообщество «passport13.com»!
ВКонтакте:
Я уже подписан на сообщество «passport13.com»