А. Потапова - Наследственное право

Подписаться
Вступай в сообщество «passport13.com»!
ВКонтакте:

В пособии в краткой и доступной форме дается представление о наследственном праве как самостоятельной учебной дисциплине, раскрываются особенности правового регулирования наследственных отношений, оснований наследования, порядка и условий наследования по завещанию и закону, оформления и охраны наследственных прав. Пособие разработано с учетом положений Гражданского кодекса РФ и других нормативных правовых актов. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений юридического профиля.

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Наследственное право: учебное пособие (Д. И. Ивашин, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .

Предмет, метод и система наследственного права

Понятие и сущность наследования.

Система и принципы наследственного права.

Источники наследственного права.

2.1. Понятие и сущность наследования

До сих пор среди ученых не сформировалось однозначных позиций о месте наследования в гражданско-правовой системе. Не утихают споры о том, признавать наследственное право относящимся, наряду с правом собственности, сервитутами и др., к вещным правам либо признать его правом обязательственным, к которым, например, относятся все договорные отношения. Рассмотрим данные подходы более детально.

I. Вещно-правовая концепция. В ее пользу говорит тот факт, что вещное право предполагает непосредственное взаимодействие лица с вещью (гражданин извлекает полезные свойства из вещи, например телевизора, путем его просмотра – это право собственности). По аналогии наследник принимает наследство умершего наследодателя и по истечении установленного срока осуществляет права собственника.

II. Обязательственно-правовая концепция. Представители данной концепции опровергают вышеизложенную позицию на том основании, что в обязательстве всегда два субъекта – один кредитор, а другой должник (например, продавец имеет право требовать у покупателя деньги за товар). Аналогично и в наследственном правоотношении должник – умерший наследодатель, а кредитор – живой, имеющий право на его имущество наследник. Ситуация специфична лишь в том, что должника уже нет в живых.

Споры эти бесконечны, а потому решить, кто прав, кто нет, – достаточно сложно. В этой связи перейдем к анализу проблем теории наследования.

Под наследованием принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, предусмотренных нормами действующего законодательства. Сформулировав достаточно несложную дефиницию наследования, мы должны остановиться на его значении в правовой системе.

Значение наследования.

1. Непосредственное влияние на социальную справедливость, заключающуюся в возможности каждого человека, приобретшего в период жизни материальные блага, передать их наиболее близким, в социальном аспекте, для него людям. Указанная возможность соответствует тем представлениям о семье, дружбе, взаимоотношениях людей, которые веками сложились в нашем обществе. Поэтому предоставление возможности распорядиться материальными благами путем составления специального документа либо присоединения к существующим нормам закона должно рассматриваться как одна из высших ценностей справедливого общества.

2. Воздействие на упорядочение отношений собственности – в этом проявляется правовой аспект значимости наследования в обществе. При наличии правовых норм, которые регламентируют порядок перехода имущества от наследодателя к наследникам, государство ограждает себя от непомерного количества имущества, которое стало бы бесхозяйным. В случае же принятия нормы, устанавливающей переход всего имущества умершего в пользу государства, ее выполнение сделалось бы нереальным, поскольку за исключением крупных видов имущества (недвижимости, автотранспорта и др.) государство физически принять остальное просто бы не смогло (например, весь объем предметов домашней утвари).

Рассмотрев значение наследования, перейдем к характеристике предмета и метода его правового регулирования. Напомним, что под предметом правового регулирования следует понимать круг регулируемых отраслью права общественных отношений, а под методом – совокупность приемов и способов регулирования отрасли права (т. е. того, что входит в предмет).

Предметом наследственного права являются общественные отношения, определяющие:

1) основания наследования: а) завещание; б) закон;

2) особенности наследования по завещанию;

3) особенности наследования по закону;

4) осуществление наследования (принятия и отказа от наследства);

5) оформление наследственных прав;

6) охрану наследственных прав;

7) наследование отдельных видов имущества.

Методы наследственного права:

1) сочетания императивности и диспозитивности. Указанный метод присущ всем отраслям частного права (например, гражданского, семейного) и, с одной стороны предполагает понимание под ним, формулирование жестких, не допускающих отступлений правовых норм, в частности невозможность наследования по закону при наличии завещания; с другой – в ряде случаев разрешает на основании нормы права самим субъектам избрать выгодный им вариант поведения (например, раздел наследства несколькими наследниками осуществляется по их усмотрению);

2) метод юридического равенства наследников при наследовании по закону, предполагающий тождественность принадлежащих им при разделе имущества долей вне зависимости от характеристик их правового статуса (родитель, супруг, ребенок, возраст, пол и др.);

3) метод контроля за осуществлением последней воли наследодателя заключается в наличии специальных субъектов, определяющих правильность приобретения наследственных прав наследниками. В таком качестве при наследовании по закону выступает нотариус, а по завещанию – нотариус и, возможно, назначенный наследодателем исполнитель завещания.

Таким образом, наследственное право – совокупность правовых норм, регулирующих основания, порядок, осуществление, оформление и охрану наследственных прав.

Для того чтобы детальнее вникнуть в сущность наследования, разобраться с его системой, следует проанализировать узловые моменты понятийно-категориального аппарата изучаемого нами явления.

1. Основания наследования – юридические факты, опосредующие возникновение наследственных правоотношений после смерти лица. К ним закон относит следующие:

а) завещание – документ с наследственными распоряжениями умершего на случай своей смерти;

б) нормы закона, которые начинают действовать при отсутствии или недействительности завещания.

Соответственно приоритетное значение имеет наследование по завещанию.

В ранее действовавшем законодательстве на первом месте было наследование по закону, а затем – наследование по завещанию.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Так, наследование по закону будет иметь место в следующих случаях:

а) если наследодатель не составил завещания;

б) если завещание было составлено, но признано полностью недействительным в судебном порядке;

в) если завещание было составлено, но признано недействительным в отдельной части;

г) если наследодатель завещал только часть наследства (например, завещано только движимое имущество, а недвижимое будет унаследовано по закону);

д) если наследник по завещанию отказался от наследства;

е) если наследник по завещанию не принял наследство;

ж) если наследник по завещанию умер раньше завещателя;

з) если наследник по завещанию – юридическое лицо, которое было ликвидировано.

2. Наследство (состав наследства; наследственная масса) – объекты гражданских прав и обязанностей, переходящие после смерти умершего лица к его преемникам.

Наследство:

1) реально существующие права и обязанности (нажитое имущество – квартира, автомобиль и др.);

2) имущественные права и обязанности, которые могут возникнуть в будущем. Если лицо составляет завещание, то оно распоряжается в чью-то пользу лишь имеющимся имуществом, но ведь, вероятно, он может что-либо приобрести до своей смерти, и это имущество тоже войдет в состав наследства;

3) некоторые права и обязанности, имеющие неимущественное содержание: а) средства индивидуализации юридического лица (фирменное наименование, товарный знак); б) голосующие акции;

в) личные права и обязанности, возможность осуществления которых наступила, но не была реализована (право наследников умершего заявить иск о возмещении морального вреда, не связанного с его денежной компенсацией, например с целью публичного опровержения распространенных при жизни об умершем позорящих сведений);

4) охраняемые законом интересы (право наследников продолжить начатую умершим при жизни, но не завершенную приватизацию жилого помещения; присоединение наследниками срока права давностного владения наследодателем – добросовестным приобретателем имущества);

5) членство и участие в юридических лицах (товариществах собственников жилья, хозяйственных обществах и др.);

6) права интеллектуальной собственности (на тиражирование, защиту произведения и др.).

Не входят в наследство:

1) личностные права и обязанности: а) право авторства на произведение интеллектуальной собственности; б) права и обязанности по уплате или получению алиментов; в) права и обязанности по уплате или получению сумм в возмещение вреда здоровью; г) право на получении денежной компенсации морального вреда;

2) имущественные права, исключенные законом из состава наследства, – денежные средства в сумме до двухсот минимальных размеров оплаты труда, которые могут быть потрачены на достойные похороны наследодателя; либо имущественные права, наследуемые в особом порядке, – деньги, составляющие при жизни средства к его существованию (заработная плата, пенсия, социальные пособия), не полученные им ко дню смерти, в состав наследства не входят и распределяются в равных долях между совместно проживавшими с ним членами семьи, а также нетрудоспособными иждивенцами независимо от места их проживания.

3. Открытие наследства – это наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает прекращение для известного лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента. С этого момента к имуществу, принадлежавшему наследодателю, применяются нормы наследственного права, и оно образует наследство.

К юридическим фактам, с которыми закон связывает открытие наследства, относятся:

а) смерть гражданина;

б) объявление гражданина умершим в судебном порядке (презумпция смерти гражданина).

3.1. Время открытия наследства (имеет значение для начала отсчета шестимесячного срока принятия наследства) определяется днем смерти наследодателя либо днем вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

3.2. Место открытия наследства (имеет значение для установления нотариуса, который будет заниматься оформлением наследственных прав) определяется последним местом жительства наследодателя либо местом нахождения его недвижимого или движимого имущества (его наиболее ценной части).

Кроме того, место открытия наследства имеет организационное значение, обеспечивая защиту прав и законных интересов субъектов наследственного правоотношения. Определяя место открытия наследства через один из критериев – место жительства гражданина или через место нахождения имущества, законодательство однозначно определяет место совершения всех юридически значимых действий в связи с открытием наследства. Иное положение могло бы дезорганизовать сами наследственные правоотношения. Так, было бы непонятно, как кредиторам предъявлять свои требования, если последнее местожительство наследодателя находилось в Германии (изучать законодательство Германии?!), или к какому нотариусу обратиться, если наследодатель располагает активами в самых различных частях России.

4. Наследодатель – умершее лицо, оставившее имущественные, а в ряде случаев личные неимущественные, права и обязанности. В качестве наследодателя может выступать только физическое лицо, кроме того, при наследовании по завещанию в момент его составления оно должно быть полностью дееспособным.

5. Наследник – преемник переходящих по наследству прав и обязанностей наследодателя. К наследникам по закону относят:

а) физических лиц;

б) государство – Российская Федерация, наследующее имущество, оставшееся без наследников (выморочное имущество).

К наследникам по завещанию относят:

а) физических лиц;

б) юридических лиц, существующих на момент открытия наследства;

в) публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства);

г) международные организации;

д) ребенка, зачатого при жизни наследодателем, но родившегося после его смерти.

6. Коммориенты – наследодатель и наследник, умершие в течение одних суток (с 00 до 24 часов). В целях наследственного правопреемства друг после друга не наследуют. Исключение – наследование по праву представления.

7. Недостойные наследники – физические лица, не имеющие право на наследство вследствие совершения противоправных деяний в отношении наследодателя, выразившихся, в частности, в действиях, связанных с желанием досрочно быть призванным к наследованию (покушение на убийство наследодателя), и др.

а) ничтожные недостойные наследники, т. е. те, которые совершили явно противоправные действия, не требующие дополнительной констатации в гражданском процессе (убийство наследодателя, другого наследника; были лишены родительских прав по отношению к наследодателю);

б) оспоримые недостойные наследники – те, которые отстраняются от наследования только по решению суда (неплательщики алиментов).

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» при разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь в виду следующее:

а) указанные в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т. п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий.

Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.

Наследник является недостойным согласно абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке – приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы);

б) вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абз. 1 и 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда.

Суд отстраняет оспоримого наследника от наследования по указанному основанию при доказанности факта его злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, который может быть подтвержден приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам, другими доказательствами. В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие алиментнообязанным лицом действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, совершение иных действий в этих же целях.

2.3. Система и принципы наследственного права

Любое явление правовой действительности имеет определенную систему. Не является исключением и наследственное право, другое дело, что встает вопрос о том, в какой ипостаси его воспринимать. В современной юридической науке то или иное правовое явление принято воспринимать в нескольких значениях, которые в целом относятся и к наследственному праву, а потому их следует назвать:

1) наследственное право как отрасль права;

2) наследственное право как отрасль законодательства;

3) наследственное право как учебная дисциплина;

4) наследственное право как наука.

Рассмотрим каждую из этих систем более детально.

Система наследственного права как отрасли права – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей к наследникам от наследодателя после его смерти.

При таком восприятии наследственного права указанная система включает в себя следующие элементы: нормы наследственного права – единичные правила поведения субъектов наследственных отношений, устанавливающие их взаимные права и обязанности (право наследника на получение свидетельства о праве на наследство; обязанность наследника принять наследство в течение шести месяцев со дня его открытия и др.). Определенное количество норм образуют более крупные блоки – институты наследственного права (институт наследования по закону; институт охраны наследства и др.). В свою очередь вся эта стройная система базируется на нескольких элементах, определяющих значимость всего наследственного права, – принципах наследственного права – основополагающих идеях, кратко отражающих его сущность и содержание (принцип универсальности наследования и др.).

Система наследственного права как отрасли законодательства – совокупность состоящих из норм права нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей к наследникам от наследодателя после его смерти.

Таким образом, в данном понимании система наследственного права представляет собой не что иное, как объединение разнообразных нормативных документов различной юридической силы и связанных между собой общим содержанием и относимостью к наследственным правоотношениям. При таком восприятии система наследственного права двухэлементна: 1) нормы права; 2) нормативные правовые акты (законы и подзаконные акты), права состоящие из включенных в них норм.

Система наследственного права как учебной дисциплины и науки – совокупность теоретических концепций, идей, представлений, взглядов о наследственном праве как отрасли права и законодательства. При таком восприятии следует понимать, что учебная дисциплина и наука занимаются изучением двух обозначенных выше систем наследственного права. Отличие наследственного права – учебной дисциплины от науки состоит в глубине знаний, получаемых в результате его исследования. Учебная дисциплина прививает профессиональные знания, необходимые для квалифицированного юриста, а наука формирует знания доктринального порядка, позволяющие глубоко анализировать проблемы наследственного права, выявлять его недостатки и предлагать пути их концептуального устранения. Вместе с тем и в этом случае наследственное право имеет систему:

1) общую часть, включающую в себя историю развития наследственного права, а также учение о его предмете, методе, системе, принципах и источниках;

2) особенную часть, изучающую наследование по завещанию и закону; осуществление наследственных прав; порядок оформления и охраны наследства; особенности наследования отдельных видов имущества.

Теперь вернемся к вопросу о принципах наследственного права, которые мы определили как основополагающие идеи, кратко отражающие его сущность и содержание. Некоторые авторы достаточно скупо подходят к вопросу о принципах и называют их всего два-три, другие, наоборот, достаточно серьезно занимаются исследованием данной правовой категории и определяют их в количестве восьмидесяти. Предлагаем остановиться на характеристике пяти, на наш взгляд, основных принципов.

1. Принцип универсальности наследования подразумевает под собой тот факт, что от наследодателя к наследникам переходят не только права, но и обязанности, т. е. актив и пассив (например, телевизор, а также взятые у соседа деньги, на которые он был куплен). Кроме того, права и обязанности переходят в неизменном виде, нельзя приобрести часть наследства, оно либо переходит целиком, либо не переходит вовсе (например, нельзя выбрать из наследства понравившиеся вещи, а от других отказаться).

2. Принцип свободы завещания означает возможность наследодателя, являющегося полностью дееспособным лицом, в любой момент составить завещание, отменить, изменить его, составить новое и др.

3. Принцип учета предполагаемой воли наследодателя состоит в формулировании норм наследственного права таким образом, что если наследодатель при жизни не счел нужным составить завещание, то будет осуществляться наследование по закону, в котором порядок наследования родственников указан в последовательности от самых близких (детей, родителей и др.) к наименее близким (двоюродным бабушкам и др.). Вероятно, это соответствовало бы последней воле наследодателя.

4. Принцип приоритета охраны прав и интересов обязательных наследников. Сущность данной идеи состоит в том, что даже если наследодатель по каким-либо причинам лишил либо существенно ограничил кого-либо из близких нетрудоспособных иждивенцев (например, несовершеннолетних детей и др.) в праве получения наследства, согласно нормам права, они в любом случае имеют право получить определенную часть наследства.

5. Принцип охраны наследственного имущества означает, что в тот период времени, когда наследство считается «лежачим» (с момента его открытия до истечения шестимесячного срока на его принятие) и наследники не имеют в силу прямого указания закона возможности приобрести на него право собственности, следует принять ряд мер по его защите от посягательств третьих лиц, порчи, утраты. Такая обязанность возлагается законом по заявлениям наследников на нотариуса и, если он имеется, исполнителя завещания до вступления наследников в обладание наследством.

2.4. Источники наследственного права

Говоря об источниках наследственного права, следует вспомнить, что такое источник права вообще и какие их виды выделяют в теории права. Источник права – форма выражения и закрепления правовой нормы. В классическом понимании говорят о четырех видах источников права:

1) правовом обычае;

2) юридическом прецеденте, который бывает двух видов: а) административный и б) судебный;

3) нормативном договоре;

4) нормативно-правовом акте.

С учетом того факта, что Россия относится к государствам с романо-германской правовой системой, доминирующим источником права в нашей стране является нормативный правовой акт, остальные три источника встречаются в порядке исключения в отдельных отраслях права.

Что же касается наследственного права, то оно в полном объеме регулируется при помощи нормативных правовых актов, совокупность которых получила наименование системы законодательства о наследовании. Законодательство о наследовании находится в исключительном ведении Российской Федерации, субъекты Российской Федерации лишены права самостоятельно формировать нормы наследственного права.

Система законодательства о наследовании.

I. Федеральные законы.

1) Основы гражданского законодательства СССР 1961 г.;

2) Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.;

3) Основы гражданского законодательства СССР 1991 г.

Все три вышеобозначенных нормативных акта применяются в том случае, когда завещание было составлено наследодателем в указанные периоды, что соответствует принципу действия закона во времени;

4) разд. V ч. III ГГК РФ, вступившего в силу 1 марта 2001 г. Указанный нормативный документ в настоящее время является основой правового регулирования вопросов наследования;

5) Основы законодательства о нотариате 1993 г. регулируют вопросы деятельности нотариусов по оформлению завещаний, наследственных прав и охраны наследства;

6) раздел «О государственной пошлине» Налогового кодекса РФ устанавливает размер государственной пошлины, взыскиваемой за выдачу свидетельства о праве на наследство.

II. Подзаконные нормативные акты.

1) нормативные акты Совета Министров, министерств и ведомств СССР:

а) постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. № 683 «Об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов», определяет порядок приобретения государством прав на выморочное (оставшееся без наследников) имущество; б) инструкция Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 г. № 185 с тем же названием, что и вышеобозначенный документ, которая конкретизирует полномочия территориальных налоговых органов по учету в морочного имущества;

2) нормативные акты Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств: а) постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», утверждающее положение об указанном государственном ведомстве, которым его территориальные подразделения после получения выморочного имущества от налоговых органов наделяются правом от имени Российской Федерации осуществлять полномочия собственника над этим имуществом; б) приказ Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах», утвердивший формы свидетельства о праве на наследство, а также указывающий перечень их видов, реквизиты и др.

Действие законодательства о наследовании во времени:

1) по общему правилу применяется закон, действующий на момент открытия наследства (например, настоящее время – разд. Y ч. III ГК РФ 2001 г.);

2) в некоторых случаях применяется закон, действовавший на момент осуществления наследственного действия, например написания завещания (в частности, ГК РСФСР 1964 г., если завещание было написано в 1980 г., а наследодатель умер в 2007 г.). Такое явление в литературе получило наименование «переживание старого закона»;

3) действующий закон распространяет свое влияние на общественные отношения, возникшие до его введения в силу, т. е. обратная сила закона (например, новый закон, устанавливающий восемь наследственных очередей, распространил отношения на ранее возникшие случаи, хотя тогда существовало всего четыре наследственные очереди).

В наследственном праве вопрос о действии закона в пространстве и по кругу лиц серьезного значения не имеет, поскольку распространяет свое влияние на всю территории Российской Федерации, ее граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства.

А. А. Потапова

Наследственное право

Шпаргалка

Учебное пособие

1. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Наследственное право – подотрасль гражданского права, регулирующая общественные отношения, возникающее в связи с реализацией субъектами наследственного права своих прав и обязанностей в процессе наследования.

Наследование – переход имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам. Наследование происходит в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Предметом наследственного права являются наследственные правоотношения. Основанием возникновения наследственного правоотношения является смерть гражданина либо объявление судом гражданина умершим. Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель и наследник.

Источники наследственного права – это нормативные правовые акты, содержащие нормы наследственного права. К основным источникам наследственного права относятся:

Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 1 ноября 2001 г. Раздел 5 «Наследственное право» Гражданского кодекса РФ (часть третья) состоит из пяти глав: «Общие положения о наследовании», «Наследование по завещанию», «Наследования по закону», «Приобретение наследства», «Наследование отдельных видов имущества»;

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1) в главе 11 «Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство» устанавливают порядок производства по наследственным делам нотариусами;

В случаях, предусмотренных законом, иные правовые акты. Например, Методические рекомендации по оформлению наследственных прав утверждены Правлением Федеральной нотариальной палаты, разъясняют порядок открытия наследственного дела и принятия наследства наследником.

2. НАСЛЕДОВАНИЕ

Наследование – переход имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам. Наследование происходит в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

Вещи, включая деньги и ценные бумаги;

Имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);

Имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества.

Не входят в состав наследства:

Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты и алиментные обязательства, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора;

Личные неимущественные права и другие нематериальные блага;

Обязанности по уплате налога и (или) сбора;

Участки недр;

Боевое короткоствольное ручное стрелковое наградное оружие;

Право на добычу (вылов) водных биоресурсов;

Иные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами.

3. ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

4. НАСЛЕДНИКИ

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно. Граждане, умершие одновременно (коммориенты), не наследуют друг после друга; в этих случаях открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по соответствующим основаниям. В целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени (Федеральный закон «Об исчислении времени»).

К наследованию по завещанию могут призываться:

Юридические лица, существующие на день открытия наследства;

Российская Федерация;

Субъекты РФ;

Муниципальные образования;

Иностранные государства и международные организации.

К наследованию по закону могут призываться:

Российская Федерация;

Субъекты РФ;

Муниципальные образования.

5. НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ

Недостойный наследник – лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования.

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Наследник является недостойным при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке – приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы).

Современные тенденции развития человеческого общества сформировали принципиально новые подходы в урегулировании взаимоотношений людей. И тем не менее, одним из важнейших институтов, определяющих социальные устои жизнедеятельности человека, продолжает оставаться право частной собственности. Несмотря на существенный социально-экономический прогресс общества, значительным образом изменивший типичные представления людей о способах и формах взаимного существования, вопросы приобретения права собственности на имущество после смерти человека социально близкими ему при жизни людьми сохраняют особую актуальность. Институт наследования остается традиционным средством упорядочивания отношений собственности, обеспечивающим вопросы, с одной стороны, юридического регулирования имущественных прав, а с другой – социальной справедливости, позволяющей человеку передать, а его близким получить то, что было нажито им при жизни. В этой связи чрезвычайно значимым представляется детальное исследование как теоретико-правовых, так и законодательных основ наследственных отношений, которые призваны упорядочить возникающие вопросы перехода имущества от одного лица, наследодателя, к другим – его наследникам.

Настоящее учебное пособие призвано сформировать квалифицированное представление читателя о круге общественных отношений, входящих в предмет современного наследственного права, приемах и способах регулирования указанных отношений, принципах и источниках данного правового образования. Неотъемлемыми элементами системы знаний сферы наследственного права должны стать теоретические и нормативные положения об основаниях наследования, об условиях и порядке перехода имущества к наследникам, особенностях правового регулирования реализации, оформления и охраны наследства.

Предложенная работа подготовлена на основе действующего законодательства Российской Федерации с учетом практики применения норм наследственного права в системе с другими нормами Гражданского, Семейного, Жилищного, Налогового и Гражданского процессуального кодексов и других нормативных правовых актов.

Учебное пособие ориентировано на студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений юридического профиля, поэтому значительное внимание в нем уделено не только вопросам, связанным с анализом действующего законодательства и практикой его применения, но и концептуальным проблемам теории наследственного права, что дает возможность читателю выработать собственную позицию при решении отдельных проблем наследственного права.

Глава 1
История становления и развития наследственного права

Социальные и правовые основы становления института наследования.

Развитие наследственного права в России.

Общая характеристика наследственного права зарубежных стран.

1.1.

Социальные и правовые основы становления института наследования

Наследование является одной из сфер жизнедеятельности, которая затрагивает практически каждого человека. Так или иначе каждый из нас хотя бы раз в жизни попадет в ситуацию, когда понятие «наследственное право» станет не просто абстрактным словосочетанием. Идет ли речь о принятии наследства либо о распоряжении своим имуществом после смерти.

Вместе с тем возникновение данной области общественных отношений происходило не одномоментно, а явилось результатом длительного развития, начиная с родоплеменных связей вплоть до настоящего времени.

В первобытном обществе институт наследования отсутствовал как таковой либо имел весьма неразвитые формы. Основными причинами такого положения являлись:

1) отсутствие регламентации права собственности и, как следствие, регулирование вопросов наследования на основе сложившихся норм морали, обычаев, традиций;

2) примитивность имущества, обеспечивающего жизнедеятельность человека в рамках родоплеменной организации.

В качестве узловых форм наследования, выделяемых большинством исследователей, называются:

1) распределение имущества между членами рода (в основном нуждающимися в тех или иных вещах);

2) погребение вместе с умершим наиболее ценных для него при жизни предметов.

Дальнейшее развитие государственно-правовой системы общества привело к появлению более совершенных форм наследования. К предпосылкам возникновения наследственных правоотношений следует отнести факторы, опосредующие переход общества к зрелым основам своего существования:

1) развитие товарного производства;

2) ослабление родоплеменных связей и, как следствие, появление семейных отношений;

3) появление частной собственности.

Зарождение наследственного права.

Исторически первыми государствами, выделявшимися среди других стран в плане регламентации различных правовых отношений (в том числе и в сфере наследования), были Древний Вавилон (законы Хаммурапи), Древние Афины (законы Солона) и Древний Рим (законы XII таблиц). Однако если первые два государства достаточно скудно затрагивали данную проблему, устанавливая лишь общие правила о возможности перехода имущества умершего наследодателя к наследникам только по мужской линии и лишении данного права наследников-женщин, то правовая система Древнего Рима заложила основы для развития института наследования практически во всех современных государствах.

Основные положения наследственного права Древнего Рима:

1) установление двух оснований наследования: по закону и по завещанию;

2) закрепление принципа универсальности наследования, т. е. одномоментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в неизменном виде;

3) провозглашение принципа свободы завещательных распоряжений, т. е. приоритета наследования на основании завещания перед законом;

4) установление наследственных разрядов (аналогов современным наследственным очередям): а) домочадцы (умерший именовался домовладыкой, а от него наследство переходило к совместно с ним проживавшим лицам); б) агнаты (братья и сыновья); в) иные члены рода. В свою очередь указанные разряды делились на ряд наследственных классов;

5) закрепление возможности при наследовании по завещанию сингулярного (частичного) перехода прав (например, легат – вменение наследнику обязанности обеспечить в перешедшем к нему в собственность жилом помещении проживание третьего лица на период его жизни);

6) установление правил о необходимом (обязательном) наследовании определенных лиц в случае лишения (ограничения) их наследодателем права наследования (в частности, к таким лицам относились нетрудоспособные дети наследодателя).

1.2. Развитие наследственного права в России

Специфические черты государственно-правового развития нашей страны в целом обусловливают и наличие тех особенностей, которые присущи для явления частного порядка – института наследования. Сюда следует отнести и патриархальность устоев российского общества, и несоответствие исторических этапов развития нашей страны и европейских государств, и длительность существования абсолютной монархии, и социальные катаклизмы, и многое другое. Для более детального рассмотрения особенностей наследственных правоотношений, складывающихся в Российском государстве, разделим историю его становления и развития на ряд исторических периодов.

Этапы развития наследственного права в России.

I. Наследственное право Древнерусского государства. Узловым источником правовой информации о существовавших в тот период времени наследственных отношениях являлся широко известный сборник норм обычного права Русская Правда.

Основные положения наследования сводились:

а) к возможности перехода наследства к членам семьи умершего и запрету приобретения наследственных прав иными лицами;

б) к правилам о том, что при отсутствии наследников имущество становилось собственностью государства в лице его представителя в данном поселении.

II. Наследственное право периода централизованного Русского государства. Источниками являлись судебники 1497 и 1550 г. Законодательство этого периода развития наследственных правоотношений являлось уже более совершенным:

а) были сформулированы два основания наследования: закон и завещание (именовалось «доклад» или «запись» – составить его имел право только глава семьи);

б) основными наследниками признавались вдова и дети умершего, при этом сыновья имели приоритетное перед дочерьми право на приобретение имущества;

в) дочери существенно ограничивались в праве наследования – после смерти отца они не могли стать собственниками недвижимого имущества.

III. Наследственное право периода сословно-представительной монархии. Важнейшим источником права наследования того времени являлось Соборное уложение 1649 г., включавшее в себя ряд новых норм, регулировавших наследственные правоотношения:

а) устанавливалось право составления завещания не только главой семьи, но и любым ее членом;

б) дочери, в отличие от предыдущего периода, стали допускаться к наследованию по закону в отношении недвижимости (вотчин).

IV. Наследственное право эпохи абсолютизма. Ключевым источником законодательства о наследовании того времени являлся Указ Императора 1714 г. «О единонаследии», а также иные более поздние нормативные документы, закрепившие ряд принципиальных положений развития наследственных правоотношений:

а) приоритет наследования на основании закона;

б) возможность передачи имущества по завещанию главой семьи только одному из сыновей, как правило старшему;

в) дочь имела право наследовать только при отсутствии сыновей;

г) при наследовании по закону старший сын наследовал недвижимое имущество, остальное наследство распределялось между иными наследниками;

д) устанавливался порядок определения доли вдовы умершего;

е) формулировались правила расчета наследственных долей родителей, дедушки и бабушки наследодателя.

V. Наследственное право периода буржуазного развития России. Основополагающим источником стал Свод законов Российской империи, включавший в себя массив систематизированных правовых норм различных отраслей права, в том числе и наследственного. В качестве существенных можно назвать следующие положения:

а) установление очередей наследования по закону в зависимости от степени кровного родства;

б) наследниками первой очереди признавались потомки наследодателя (дети, внуки, правнуки); супруги наследовали друг после друга 1/7 часть недвижимого имущества и 1/14 – движимого;

в) формулирование положений о выморочном имуществе, которое при отсутствии наследников по истечении десяти лет становилось собственностью государства, дворянства, территориального образования (города, поселения);

г) официальное закрепление принципа универсальности наследования, т. е. перехода не только всего объема имущественных прав, но и обязанностей (долгов) наследодателя.

VI. Наследственное право советского государства:

1) 1918–1922 гг. – институт наследования был фактически законодательно запрещен. Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» и соответствующее ему постановление Народного комиссариата юстиции от 21 мая 1919 г. закрепили возможность наследования лишь минимального количества предметов личной собственности умершего наследодателя членами его семьи;

2) 1922–1928 гг. – институт наследования был восстановлен Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР», а также законодательно подтвержден на высшем юридическом уровне – в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. В его нормах уже говорилось о возможности наследования, но оно ограничивалось 10 тыс. руб. В частности, ст. 416 указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. руб., за вычетом всех долгов умершего. При этом, если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Ключевыми положениями наследственного права стали:

а) возможность наследования только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами;

б) наследниками первой очереди являлись супруг и дети, второй – нетрудоспособные иждивенцы (лица, которые по различным причинам находились на содержании наследодателя), третьей – родители, братья и сестры;

в) запрещалось составление завещания не в пользу вышеуказанных наследников (даже при их отсутствии), что фактически вело к возможности лишь перераспределения наследственных долей между ними;

г) постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения» с 1 марта 1926 г. отменялось ограничение и, соответственно, корректировался ГК РСФСР.

3) 1928–1945 гг. – определенные изменения в сферу наследственных правоотношений были внесены совместным постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г.:

а) устанавливалось право завещать имущество государству, а также партийным, советским и иным общественным предприятиям, учреждениям и организациям;

б) закреплялось право наследования категорией так называемых обязательных наследников (лиц, которые получали долю в наследстве вне зависимости от завещания, лишавшего или ограничивающего их право наследовать по закону);

в) усыновители и усыновленные были в сфере наследования уравнены в правах с родителями и детьми;

4) 1945–1961 гг. – дальнейшее развитие институт наследования получил в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 15 сентября 1942 г. СНК СССР принял постановление «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время», которым разрешалось удостоверять завещания командованию воинских частей и начальникам госпиталей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. были освобождены от налога с имущества, переходящего в порядке наследования, наследники лиц, погибших при защите Родины.

14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию». Данным нормативным актом было установлено:

а) три наследственные очереди (первая – дети, супруги, нетрудоспособные родители и нетрудоспособные иждивенцы; вторая – трудоспособные родители; третья – братья и сестры);

б) возможность составления завещания в пользу третьих лиц, но только при отсутствии наследников по закону;

5) 1961–1991 гг. – значительно расширены пределы наследования были в Основах гражданского законодательства СССР 1961 г и Гражданском кодексе РСФСР 1964 г Указанные нормативные акты сформировали достаточно стройную систему принципов наследственных правоотношений, отражающих значительные достижения в развитии данного общественного института:

а) свобода завещания (в пользу любого лица);

6) установление при наследовании по закону двух наследственных очередей, включающих наиболее близких лиц;

в) возможность наследования нетрудоспособными иждивенцами и обязательными наследниками;

г) основания и порядок приобретения прав на выморочное имущество;

д) порядок реализации, оформления и охраны наследственных прав и др.

VII Наследственное право современной России:

1) 1991–2001 гг – были внесены достаточно серьезные изменения в действующее законодательство, в частности касающиеся определения состава наследства и возможности перехода прав на отдельные виды имущества, ранее недопустимые в сфере права собственности физических лиц (ценные бумаги, земельные участки, участие в юридических лицах и др.);

2) 2001 г. – 1 марта 2002 гг. – в течение этого небольшого промежутка времени действовала норма об увеличении числа наследственных очередей до четырех. Дополнительно в число лиц, претендующих на получение наследства, были включены иные социально близкие наследодателю родственники (в частности, тети и дяди, племянники и племянницы);

3) 1 марта 2002 г. – настоящее время. С указанной даты вступил в действие раздел V части третьей Гражданского кодекса РФ «Наследственное право», который в значительной мере усовершенствовал ранее действовавшее законодательство, сохранив вместе с тем

преемственность положений Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. Наибольшее развитие получили:

а) принцип свободы завещания;

б) регламентация наследования по закону восемью очередями наследников;

в) порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев;

г) определение доли и видов обязательных наследников;

д) особенности наследования определенных видов имущества (недвижимости, в том числе земельных участков, членства и участия в юридических лицах, государственных наград и др.).

1.3. Общая характеристика наследственного права зарубежных стран

Точно так же как и в нашей стране, в зарубежных государствах наследственное право рассматривается как подотрасль (институт) частного права. Вместе с тем в мире существует достаточно большое количество стран, правовые системы которых серьезно отличаются друг от друга. Рассмотреть юридические особенности наследственных правоотношений всех государств, естественно, не представляется возможным. В этой связи мы воспользуемся широко известной классификацией правовых систем стран мира на определенные виды и проведем юридическую характеристику наследственного права стран с романо-германской (континентальная Европа), англосаксонской (Великобритания, США) и мусульманской (страны Ближнего Востока) правовыми системами.

Правовое регулирование наследственных правоотношений стран романо-германской правовой системы:

1) законодательство о наследовании большинства данных государств (Франция, Германия, Швейцария) отличается своей обширностью, разрозненностью и отсутствием единого нормативного документа, регулирующего данную сферу общественных отношений (например, в отличие от них в Российской Федерации существует

специальный раздел ч. 3 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) «Наследственное право»);

2) основными принципами института наследования в указанных странах являются «свобода завещания» и «охрана интересов семьи» Они подразумевают возможность оставления наследодателем при жизни распоряжений о лицах, которые приобретут наследственные права после его смерти. В случае отсутствия такого распоряжения в законе указывается перечень членов семьи, которые разделят имущество наследодателя;

3) исходя из вышеозначенных принципов, формулируются два основания наследования – специальное распоряжение о наследственных правах, т. е. завещание, и нормы закона в случае отсутствия завещания;

4) устанавливается возможность оформления завещания двумя способами: а) собственноручное исполнение в простой письменной форме; б) в особом порядке – в виде публичного документа, удостоверенного компетентными органами;

5) закрепление в законодательстве возможности отзыва завещания, т. е. его отмены или изменения без каких-либо юридических оснований, исключительно в силу собственного волеизъявления;

6) введены нормы о праве наследодателя составить тайное завещание, т. е. такое, о содержании которого не будет известно третьим лицам, в том числе тем, которые производили его удостоверение (удостоверяется не текст завещания, а запечатанный конверт в котором оно находится);

7) наличие норм, позволяющих заключать договоры о наследовании, которые ставят возможность приобретения лицом наследственных прав в зависимость от выполнения ряда условий, в том числе по содержанию наследодателя при его жизни (в такие соглашения близки по своему характеру к договорам ренты);

8) объектом наследования могут являться исключительно имущественные права и обязанности (вещи, деньги, ценные бумаги и др.), в то время как в ряде стран допускается переход по наследству и некоторых нематериальных благ;

9) при наследовании на основании норм закона установлены наследственные очереди в зависимости от предполагаемой степени социальной близости (например, первая очередь – родители, дети; вторая – братья и сестры и т. д.). Наследники последующей очереди не наследуют в том случае, если присутствует хотя бы один наследник предыдущей очереди и он не выбыл из правоотношения (в частности, отказался от наследства). Если наследников одной очереди несколько, то они наследуют имущество в равных долях;

10) в законодательство анализируемых стран введен институт так называемых обязательных наследников, приобретающих определенную часть имущества вне зависимости от содержания завещания, которое лишает либо ограничивает их в наследственных правах.

Особенности правового регулирования наследственных правоотношений стран англосаксонской правовой системы:

1) важнейшим отличием стран с рассматриваемой правовой системой является тот факт, что основным источником права в указанных государствах является не нормативный акт, а юридический прецедент, поэтому абсолютное большинство правоположений в сфере наследования выработаны не законодателем, а правоприменительными органами, в основном судами;

2) вместе с тем на формирование правовой базы в области наследственного права достаточное влияние оказывают и нормативные акты, однако следует отметить, что в отличие от стран с романо-германской правовой системой, где наследование регулируется центральными органами власти, в государствах англосаксонской системы присутствует территориальный уровень регулирования;

← Вернуться

×
Вступай в сообщество «passport13.com»!
ВКонтакте:
Я уже подписан на сообщество «passport13.com»